Реферат, курсовой проект, дипломная работа, эссе, сочинение, контрольная, аналитическая справка на заказ
Главная
Рефераты на заказ
Типы работ
Предметы и темы
Гарантии
Цены
Заказ и оплата
В помощь студенту
Партнерство и реклама
ВУЗы Москвы
Вакансии
Разное





Rambler's Top100


Заказ диплома Заказ курсовой Заказ реферата Заказать диплом курсовой проект дипломнаую работу, эссе, сочинение на заказ
Заказать реферат, курсовую работу, дипломный проект, эссе, сочинение, контрольную работу, аналитическую справку, отчет по практике бизнес-план предприятия экономика право
 

тел. (495) 728 - 3241; info@troek.net

Раздел V. Наследственное право

Глава 61. Общие положения о наследовании

Cтатья 1110. Наследование

1. В ГК РСФСР 1964 г. отсутствовало определение наследования. В отличие от этого в п. 1 комментируемой статьи законодательно закреплены основные признаки наследования. Это позволяет понимать под наследованием переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.
Наследственное правопреемство является универсальным (общим). Это означает, что наследство, т.е. вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования, с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).
Переход наследства к наследнику как единого целого означает, что он не имеет права принять только какую-либо часть наследства, например право собственности на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору - отказаться. Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследник не имел представления.
Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. Пожалуй, единственным исключением является случай распределения наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников в этом случае будет сингулярным (частным).
При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя без посредничества каких-либо третьих лиц. Поэтому нельзя считать отказополучателя (ст. 1137 ГК) наследником, поскольку он приобретает права не от наследодателя непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего.
2. В пункте 2 комментируемой статьи устанавливается, что наследование регулируется ГК и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, - иными нормативными актами.
Наследственное право - институт гражданского права. Поэтому основная масса законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих наследование, является источниками гражданского права. Вместе с тем отдельные положения о наследовании содержатся в нормах иных отраслей права: финансового, земельного и др.
Среди гражданско-правовых источников регулирования наследственных отношений наряду с ГК РФ, часть третья 2001 г., действуют: Закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ ("РГ" от 28 ноября 2001 года) (Вводный закон); целый ряд норм ГК РФ, часть первая и часть вторая (например, п. 4 ст. 111, ст. 266, ст. 581, ст. 979, п. 2 ст. 1038 и др.). Отдельные нормы о наследовании содержатся в федеральных законах: "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (СЗ РФ, 1997, N 28, ст. 3306); "О производственных кооперативах" (СЗ РФ, 1996, N 20, ст. 2321); "Об акционерных обществах" (СЗ РФ, 1996, N 1, ст. 1); "Об обществах с ограниченной ответственностью" (СЗ РФ, 1998, N 7, ст. 785; N 28, ст. 3261); "Об авторском праве и смежных правах" (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, N 32, ст. 1242; 1995, N 30, ст. 2866); "Патентном законе РФ" (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, N 42, ст. 2319).
Значительное место нормам, регулирующим наследственные отношения, отведено в Законе "Основы законодательства РФ о нотариате" (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, N 10, ст. 357). Отдельные нормы наследственного права есть в Семейном кодексе РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60 - СЗ РФ, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014); Кодексе торгового мореплавания РФ (ст. 70 - СЗ РФ, 1999, N 18, ст. 2207); Земельном кодексе РФ (п. 2 ст. 21, п. 10 ст. 22 - СЗ РФ, 2001, N 44, ст. 4147).
В правовом регулировании наследования задействованы также законы и иные нормативные акты финансового и административного права: Закон "О государственной пошлине" (СЗ РФ, 1997, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3506; 2001, N 33, ст. 3415); Закон "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, N 12, ст. 593; 1993, N 4, ст. 118; N 14, ст. 486; Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, N 50, ст. 4861; СЗ РФ, 1995, N 5, ст. 346); Налоговый кодекс РФ, часть вторая (подпункт 3 п. 1 ст. 200, подпункт 18 ст. 217) СЗ РФ, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413); "Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти", утвержденная Минюстом РФ 19 марта 1996 г. ("Наследство. Документы, разъяснения, судебная практика". М., 2000. С. 45).
В правоприменительной практике серьезное значение имеют постановления пленумов Верховного Суда РФ, например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" от 23 апреля 1991 г. ("Сборник постановлений пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам". М., 2000. С. 239).
Следует иметь в виду, что указанные выше, а также и иные нормативные акты о наследовании, принятые до вступления в силу части третьей ГК РФ, впредь до приведения их в соответствие с частью третьей Кодекса должны применяться постольку, поскольку они не противоречат части третьей ГК РФ (см. ст. 4 Вводного закона).

Статья 1111. Основания наследования

1. В комментируемой статье, как и в прежних ГК (1922 г. и 1964 г.), предусматриваются два основания наследования: по завещанию и по закону.
Особенностью наследственного правоотношения является то, что оно в полном объеме всегда возникает только при наличии совокупности юридических фактов (юридического состава). Так, при наследовании но закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т.п.), позволяющее призвать наследника к наследованию. При наследовании по завещанию в юридический состав наряду с названными выше двумя первыми обстоятельствами включается завещание, являющееся односторонней сделкой.
2. Наследование по закону, как сказано в комментируемой статье, имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. Основной случай наследования по закону - отсутствие завещания.
Но наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц (имущество как выморочное в этом случае перейдет в порядке наследования по закону в собственность РФ - п. 2 ст. 1151 ГК). Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам.

Статья 1112. Наследство

1. В комментируемой статье впервые в российском гражданском законодательстве о наследовании раскрывается содержание наследства, переходящего от умершего к его правопреемникам. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.
Однако не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства. Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие - поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.
2. Согласно части второй комментируемой статьи не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Также не входят в состав наследства права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (см., например, ст. 1185 ГК).
Перечень прав и обязанностей наследодателя, не переходящих по наследству, содержащийся в ст. 1112 ГК, не является исчерпывающим. В составе таких прав и обязанностей следует назвать право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др.
Надлежит иметь в виду, что сказанное выше об исключении из состава наследства алиментов, платежей в возмещение вреда жизни или здоровью наследодателя, пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий, не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им получены по какой-либо причине. Для этих сумм, а также начисленной, но не полученной заработной платы и приравненных к ней платежей закон устанавливает особый правовой режим (см. ст. 1183 ГК и комментарий к ней).
Как отмечалось, закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этому кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя. Однако у некоторых из них, тесно соприкасающихся с имущественными правами, отсутствует признак неразрывной связи с личностью обладателя. Например, личное неимущественное право автора произведения на обнародование его или личное неимущественное право изобретателя на получение патента тесно связано с их имущественными правами на вознаграждение в случае использования этих объектов интеллектуальной собственности. Поскольку здесь отсутствует признак неразрывной связи этих личных неимущественных прав с личностью их обладателей, появляется возможность правопреемства, т.е. перехода такого права к иному лицу. По общему правилу допустимость правопреемства и, следовательно, наследования личных неимущественных прав при отсутствии их неразрывной связи с личностью обладателя устанавливается в законе применительно к конкретным личным неимущественным правам (см., например, ст. 10 Закона "Об авторских и смежных правах", ст. 10 "Патентного закона РФ").

Статья 1113. Открытие наследства

Статья 1114. Время открытия наследства

Статья 1115. Место открытия наследства

1. Необходимым условием возникновения наследственного правоотношения является смерть гражданина либо объявление его умершим, которые ГК РФ именует открытием наследства (ст. 1113).
Таким образом, открытие наследства представляет собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.
С открытием наследства самым непосредственным образом связаны многочисленные юридически значимые для участников наследования обстоятельства. Устанавливается круг наследников, определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам (наследственная трансмиссия - ст. 1156 ГК), объем наследственного имущества, законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него и т.п. Все это определяет важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.
2. Временем открытия наследства согласно п. 1 ст. 1114 ГК является день смерти гражданина. Обычно он указывается в свидетельстве о смерти гражданина. Если орган записи актов гражданского состояния отказал в регистрации события смерти гражданина в определенное время, то факт и время смерти могут быть определены судом в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение. В этом случае временем открытия наследства считается день смерти наследодателя, указанный в решении суда.
Несколько иначе определяется время открытия наследства при объявлении гражданина умершим. По общему правилу - это день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Но если объявляется умершим гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели. В этом случае временем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда.
До принятия третьей части ГК законодательно не был решен вопрос о порядке наследования лицами, являющимися наследниками друг после друга, в случае их смерти в один день, но не одновременно (например, в результате автомобильной катастрофы муж скончался сразу, а жена в тот же день через четыре часа в больнице). Судебная практика была неоднозначной. Иногда принимались решения, признающие наследником лицо, скончавшееся несколькими часами позже наследодателя, но в тот же день. Верховный Суд РФ признавал такие решения неправомерными. Ныне проблема решена законодательно. В п. 2 комментируемой статьи установлено, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследство открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.
3. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Согласно ст. 20 ГК местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Место жительства может не совпадать с местом смерти гражданина. Так, если гражданин скончался, находясь вдали от своего места жительства, в санатории, больнице, путешествуя на пароходе и т.п., местом открытия наследства будет тот населенный пункт, где он постоянно либо преимущественно проживал. Основным доказательством установления места постоянного либо преимущественного проживания служит регистрация по месту жительства.
Особые правила определения места открытия наследства установлены для случаев, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами. Для таких случаев критерием определения места открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с частью второй ст. 1115 ГК признается место нахождения такого наследственного имущества. А если имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части последнего. Наконец, при отсутствии недвижимого имущества наследство открывается в месте нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию

В комментируемой статье определяется круг лиц, которые могут призываться к наследованию и соответственно при соблюдении определенных условий получить статус наследников. В числе возможных наследников названы: граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. Сюда должны быть включены также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, в отношении которых применяются, как это установлено в ст. 2 ГК, правила гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом.
При этом физические лица могут призываться к наследованию как по закону, так и по завещанию. А юридические лица и иные названные выше социальные образования призываются к наследованию только в том случае, если они названы в качестве наследников по завещанию. Вместе с тем для Российской Федерации допускается (в случаях выморочности имущества) возможность наследования и по закону (ст. 1151 ГК и комментарий к ней).
Для определения круга наследников важен момент открытия наследства. К наследованию могут призываться лишь физические лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Закон охраняет интересы и права зачатого, но еще не родившегося наследника (см. ст. 1166 ГК и комментарий к ней). Однако его гражданская правосубъектность возникнет только в том случае, если он родится живым.
Что касается юридических лиц, то, будучи названными в завещании наследниками, они могут быть призваны к наследованию, если существуют на день открытия наследства.

Статья 1117. Недостойные наследники

1. Гражданские права должны осуществляться в соответствии с требованиями закона о соблюдении начал разумности и добросовестности поведения граждан (ст. 10 ГК). Этому правилу не соответствует поведение так называемых недостойных наследников, которые, согласно правилам комментируемой статьи, в результате своих противоправных действий лишаются возможности быть наследниками.
Содержание правонарушения характеризуется совершением недостойными наследниками противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также действий, которыми такие наследники способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали (пытались способствовать) увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.
Для признания гражданина недостойным наследником за совершение перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия. Во-первых, указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке и, во-вторых, должны быть совершены умышленно. Последнее положение впервые законодательно закреплено в части третьей ГК РФ. ГК РСФСР 1964 г. (ст. 531) не содержал такого предписания. Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 2 от 23 апреля 1991 г. отмечалось, что противозаконные действия, способствовавшие призванию гражданина к наследованию, "являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий".
Надо иметь в виду, что при определенном условии недостойный наследник может быть восстановлен в праве наследования по завещанию. Это может произойти только по воле наследодателя. Если наследодатель после утраты гражданином права наследования все же завещает ему имущество, недостойный наследник вновь приобретает право наследовать это имущество.
В пунктах 1 и 2 комментируемой статьи названы еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону. В первую группу включены родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется.
Что касается второй группы лиц, не имеющих права наследования по закону, то в нее входят граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону.
2. В п. 4 комментируемой статьи в числе лиц, которые могут быть признаны недостойными наследниками, закон специально выделяет наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК и комментарий к ней). Этим подчеркивается недопустимость исключения применения санкций за недостойное поведение даже в отношении таких лиц, которые в силу своего особого статуса пользуются преимуществом в защите их прав.
Наконец, как это следует из п. 5 комментируемой статьи, ее правила соответственно применяются и к завещательному отказу (ст. 1137 ГК). Среди участников правоотношения по завещательному отказу есть отказополучатели, которые, не будучи наследниками, тем не менее получают часть наследственного имущества наследодателя как кредиторы по обязательству от лица, получившего наследство.
3. В комментируемой статье (п. 3 и 5) решается также вопрос о судьбе наследственного имущества в случае фактического получения его недостойным наследником, то есть лицом, не имеющим права наследовать либо отстраненным от наследования по основаниям, предусмотренным в комментируемой статье. Поскольку получение недостойным наследником наследства не имеет достаточного правового основания, оно считается неосновательным обогащением и должно быть возвращено по правилам гл. 60 ГК. Кредитором возникающего в таком случае обязательства из неосновательного обогащения является тот из наследников (несколько наследников), который имеет право быть призванным к наследству.
Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. А если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником (ст. 1104, 1105 ГК). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или оказанной ему услуги.

Глава 62. Наследование по завещанию

Статья 1118. Общие положения

1. Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.
2. Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формы завещания.
Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства.
3. Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается смертью. Вместе с тем в силу строго личного характера завещания как сделки оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме.
Таким образом, ни лица, недееспособные вследствие психического расстройства, ни несовершеннолетние, не достигшие 18 лет (за исключением эмансипированных, т.е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия родителя, усыновителя или попечителя занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства полностью дееспособными (при отсутствии такого согласия - по решению суда) и лиц, вступивших в брак), а также лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами не могут быть завещателями.
Следует отметить, что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства о нотариате нотариус при удостоверении сделок (в том числе и при удостоверении завещаний) должен проверить дееспособность граждан, участвующих в сделках. Однако реально проверить дееспособность лица может только суд, поэтому представляется, что нотариус должен отказать в удостоверении завещания только если ему известно, что обратившееся к нему лицо в установленном порядке признано недееспособным либо если завещатель находится в таком состоянии, из которого с очевидностью следует, что он не способен понимать значение своих действий. При этом следует учитывать то обстоятельство, что далеко не всегда лица, страдающие психическими заболеваниями, были признаны в установленном порядке недееспособными.
4. Завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя; таким образом, завещание не может быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК признается ничтожным.
Так как завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.

Статья 1119. Свобода завещания

1. Провозглашенный в комментируемой статье принцип свободы завещания означает прежде всего, что при составлении завещания наследодатель не связан кругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образованиям. Важно отметить, что, завещая имущество кому-либо из перечисленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очередностью их призвания, ни правом представления. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В любой момент он может также отменить или изменить уже совершенное завещание. При этом он не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Единственное ограничение принципа свободы завещания состоит в применении правила об обязательной доле в наследстве (см. комментарий к ст. 1149 ГК).
2. Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В законодательстве нет четких указаний на этот счет. Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или, наоборот, неисполнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или, наоборот, отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то сами по себе они не противоречат закону.

Статья 1120. Право завещать любое имущество

1. Завещатель может завещать и то имущество, которое он приобретет только в будущем, а наследство открывается в отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства. В завещании завещатель может указать и то имущество, которое его собственностью не является (например, все имущество, нажитое в браке, без выделения супружеской доли). В обязанности нотариуса или другого должностного лица, уполномоченного удостоверять завещания, не входит обязанность проверять принадлежность имущества завещателю.
2. В завещании можно указать конкретные виды имущества, которые завещаются. Можно не конкретизировать имущество, а вписать стандартную фразу "все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось, завещаю такому-то". В этом случае наследник будет обязан представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежность наследственного имущества наследодателю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть имущества, а остальное имущество наследуется по закону. Наконец завещатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наследственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество завещается другим лицам. Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество.

Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании

Суть подназначения наследника (именуемого также субституцией) состоит в том, что, кроме основного или основных наследников, назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права.
Количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику.

Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе

1. В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби). Однако, кроме определения доли в идеальном выражении, завещатель может указать, какая часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.
Возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследника, однако не указаны доли каждого из них, а также не указано, какие входящие в состав наследства вещи или права предназначаются тому или иному из наследников. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК считается, что они завещаны наследникам в равных долях.
2. Одной из распространенных ошибок является составление завещаний, в которых завещана неделимая вещь и при этом указывается часть неделимой вещи, предназначающаяся каждому из наследников в натуре. Ранее такие завещания признавались недействительными, как несоответствующие закону. Однако в настоящее время в соответствии с п. 2 комментируемой статьи такие завещания не считаются более недействительными. В этом случае соответствующие вещи считаются завещанными в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи и указывается в свидетельстве о праве на наследство.

Статья 1123. Тайна завещания

Закон накладывает на указанных в комментируемой статье лиц, которые на законных основаниях получили доступ к содержанию завещания, его изменению или отмене, обязанность сохранять в тайне полученные сведения.
В случае нарушения этой обязанности только завещатель имеет право потребовать компенсации морального вреда, а также использовать иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК.
Моральный вред в данном случае заключается в нравственных страданиях, которые мог бы испытать завещатель в тех случаях, когда, например, в завещании он лишил наследства своих ближайших родственников и об этом стало им известно.

Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания

1. Комментируемая статья посвящена процедуре совершения завещания, которое может удостоверяться как нотариусами, так и другими лицами, указанными в ст.ст. 1125, 1127, 1128 ГК.
При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи завещателя. Оно состоит прежде всего в выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.
2. В новом ГК РФ сохранено положение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе. Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК (завещание в чрезвычайных обстоятельствах) допускается составление завещания в простой письменной форме.
Следует отметить, что в соответствии с Основами законодательства о нотариате (ст. 37) при отсутствии в населенном пункте нотариуса завещания удостоверяют должностные лица органов исполнительной власти. На момент принятия Основ к таковым относились и сельсоветы. Однако после принятия Конституции РФ 1993 г. сельсоветы трансформировались в органы местного самоуправления, не имеющие никакого отношения к органам государственной исполнительной власти. Эти органы местного самоуправления продолжали удостоверять завещания и после принятия Конституции. В настоящее время отмечено немало случаев, когда предъявляются иски о признании недействительными таких завещаний. Есть также и иски об обжаловании отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на основании свидетельств, удостоверенных подобным образом.
3. В завещании должны быть указаны дата и место его составления. Значение времени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы: а) о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы; б) о дееспособности завещателя; в) о значении данного завещания и сопоставлении его с другими завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время.
Завещание, как правило, удостоверяется в помещении нотариуса. Однако, если завещатель по болезни или по другой причине не в состоянии явиться туда, то нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту постоянного жительства завещателя.
Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержать предусмотренные законом формальные реквизиты: время и место составления завещания, фамилия, имя и отчество завещателя, место его жительства, содержание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество для физических лиц и полное наименование юридического лица).
Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет существенное значение в случае спора о его подлинности, оспаривания дееспособности завещателя в момент составления завещания либо наличия двух или нескольких завещаний, в тех случаях, когда надо установить, какое из них как составленное позднее имеет юридическую силу.
Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом или должностным лицом, имеющим право на удостоверение завещаний в двух экземплярах, один из которых передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по месту открытия наследства. В нотариальную контору (нотариусу) поступают также на хранение завещания, удостоверенные должностными лицами, имеющими право на совершение указанных действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.
4. В соответствии с Основами законодательства о нотариате нотариусы могут быть государственными и частными, и ведение наследственных дел обычно поручалось государственным нотариусам. Однако в настоящее время в некоторых регионах государственных нотариусов нет (например, в Москве). Наследственные же дела ведут специально выделенные нотариусы. Наследники должны прийти к нотариусу, удостоверившему завещание, и получить отметку о том, что завещание не было отменено или изменено и только после этого идти к нотариусу, который ведет само наследственное дело.
В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель воли, указанный в завещании, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К заявлению должна прилагаться копия свидетельства о смерти.
Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещателя и по доверенности указанных выше лиц. Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по предъявлении свидетельства о смерти завещателя.
Определенные требования предъявляются как к свидетелям, так и к рукоприкладчикам. В частности, ими не могут быть категории граждан, указанные в п. 2 комментируемой статьи. Говоря о лицах, не обладающих полной дееспособностью, закон имеет в виду недееспособных (частично дееспособных) и ограниченно дееспособных.

Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание

1. Процедура составления и нотариального удостоверения завещания регламентируется ГК и Основами законодательства о нотариате достаточно подробно. Так, закон подчеркивает, что нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и т.д.).
2. По общему правилу завещание в письменной форме должно быть собственноручно подписано завещателем, однако в силу различных причин это не всегда возможно и поэтому закон допускает подписание завещания рукоприкладчиком, то есть лицом, которое в соответствии с п. 3 ст. 160 ГК имеет право подписывать сделку за другое лицо. В п. 3 комментируемой статьи подробно указывается процедура подписи завещания рукоприкладчиком.
Новеллой части 3 ГК РФ является возможность присутствия свидетелей по желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания, которые должны подписать его и указать данные, позволяющие их идентифицировать.
В обязанности нотариуса входит в соответствии с комментируемой статьей разъяснение завещателю содержания правила об обязательной доле, что должно быть отражено путем совершения соответствующей надписи на завещании.
Как уже отмечалось, удостоверять завещания могут не только нотариусы, но и должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации (в последнем случае речь идет об удостоверении завещаний за пределами Российской Федерации). На указанных должностных лиц распространяются все правила, касающиеся формы завещания, порядка его нотариального удостоверения и тайны завещания.

Статья 1126. Закрытое завещание

1. Новым является и законодательное закрепление возможности совершения так называемых закрытых завещаний. С содержанием такого завещания не знакомы ни нотариус, ни другие лица. Практика подобных завещании восходит ко временам дореволюционной России.
2. Закон предъявляет определенные требования к форме закрытого завещания. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.
Несомненным достоинством закрытых завещаний является то, что они обеспечивают абсолютную тайну завещания. Вместе с тем очевидно, что отсутствие квалифицированной помощи нотариуса при составлении завещания может привести к негативным последствиям. Например, завещание не будет написано собственноручно, что приведет к его недействительности. Или не будут учтены права обязательных наследников.
В комментируемой статье подробно излагается процедура составления закрытого завещания, его передачи нотариусу и вскрытия. Закон особо указывает на обязанность нотариуса разъяснить завещателю содержание правила об обязательной доле.

Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям

1. В новом ГК не изменен перечень завещаний, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, установленный в ранее действовавшей статье 541 ГК РСФСР.
Хотя перечень должностных лиц, имеющих право удостоверять завещания, не изменился по сравнению с ранее действовавшим законодательством, однако сама процедура их удостоверения претерпела некоторые изменения. Так, завещания, удостоверенные указанными должностными лицами, должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание.
2. Перечень лиц, имеющих право удостоверять завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенному, исчерпывающе представлен в законе и расширенному толкованию не подлежит. Наиболее распространенными завещаниями, приравненными к нотариально удостоверенным, являются завещания, удостоверенные в п. 1 указанного перечня. Однако, как показывает практика, они довольно часто удостоверяются с нарушением закона и, в частности, подписываются должностными лицами, не имеющими такого права (например, лечащим врачом наследодателя или заместителем главного врача по административно-хозяйственной части). Иногда удостоверяется не само волеизъявление наследодателя, выраженное в тексте завещания, а только его подпись.

Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

1. До принятия части III ГК существовал различный правовой режим для завещания вкладов, находившихся в Сберегательном банке РФ, вкладов в Центральном банке РФ и вкладов, находившихся в других коммерческих банках.
В отношении вкладов, находившихся в Сберегательном и Центральном банках РФ, действовал особый порядок их завещания, который состоял в том, что лица, имеющие вклады, были вправе сделать распоряжение такому учреждению о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству. В этих случаях вклад не входил в состав наследственного имущества и на него не распространялись правила, содержащиеся в разделе "Наследственное право" ГК РСФСР, а именно:
а) для получения такого вклада не требовалось свидетельства о праве на наследство;
б) для его получения не нужно было ждать истечения какого-либо определенного срока с момента смерти вкладчика и в то же время не предусматривался какой-либо максимальный срок на получение вклада;
в) из вклада, в отношении которого имелось завещательное распоряжение, не выделялась обязательная доля, и он не принимался во внимание при расчете обязательной доли;
г) из такого вклада не могли быть удовлетворены претензии кредиторов умершего вкладчика;
д) лица, получавшие вклад в соответствии с завещательным распоряжением вкладчика, освобождались от обязанностей, вытекающих из содержания ст. 459 ГК РСФСР, по возмещению расходов по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, на содержание лиц, находившихся на иждивении наследодателя, по охране наследственного имущества и по управлению им и т.д.
Что касается вкладов граждан, находящихся в других банках и кредитных учреждениях, то они наследовались в общем порядке независимо от наличия завещательного распоряжения.
Такая позиция была обоснована тем, что государство было заинтересовано в привлечении сбережений граждан в Сбербанк, который сначала был единственным, а потом основным кредитным учреждением в нашей стране.
2. В настоящее время в связи с созданием широкой сети коммерческих банков и акционированием самого Сбербанка такая система себя изжила. Законодатель пошел по тому пути, что вклады граждан в банках и иных кредитных учреждениях наследуются на общих основаниях независимо оттого, сделано ли завещательное распоряжение в банке или у нотариуса (у другого должностного лица, имеющего право удостоверять завещания).
Совершение завещательного распоряжения в отношении денежных средств, находящихся в банках, в целом соответствует общим правилам наследственного права. Как следует из п. 3 комментируемой статьи ГК РФ, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним.
Вместе с тем из общих правил есть два исключения. Так, до получения свидетельства о праве на наследство наследник, указанный в завещательном распоряжении, вправе в любое время, но до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, получить из вклада или со счета наследодателя средства, необходимые для его похорон. Размер указанных средств определяется соответствующим наследником самостоятельно и не может превышать ста установленных законом минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств (п. 3 ст. 1174).
Более подробная регламентация, касающаяся формы и порядка совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках, должна быть установлена соответствующими правовыми актами Правительством РФ.

Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах

1. Комментируемая статья содержит принципиально новую норму, легализовавшую возможность составления завещания в простой письменной форме без нотариального удостоверения.
2. Хотя завещание составляется в чрезвычайной обстановке, процедура его составления определенным образом регламентируется. Так, завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем при обязательном присутствии двух свидетелей.
Законодатель особо подчеркивает, что речь идет о документе, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Таким образом, можно сделать вывод о том, что отсутствие самого слова "завещание" не препятствует признанию этого документа завещанием.
По истечении месяца со дня прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель должен переоформить завещание по общим правилам ГК. В противном случае завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах утрачивает силу.
Заинтересованными лицами в подтверждении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах могут быть прежде всего наследники по закону, а также все другие лица, чьи права затрагиваются составлением такого завещания (наследники по другим завещаниям, отказополучатели и др.)
При отсутствии спора требование подтверждения факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах рассматривается судом в порядке особого производства, а в случае оспаривания указанного факта - в порядке искового производства.

Статья 1130. Отмена и изменение завещания

1. Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Ранее удостоверенное завещание сохраняет силу, если позднее составленное завещание признано судом недействительным. Так, в практике был случай, когда первоначально было удостоверено завещание в пользу племянника. Через три года завещатель составил новое завещание, по которому все имущество, в том числе и дом, завещал другому лицу, однако это завещание было впоследствии признано недействительным. Соответственно племянник унаследовал все имущество наследодателя. Если же и последующее завещание, и все предыдущие завещания были признаны судом недействительными, то наследование осуществляется по закону.
2. Завещание можно отменить двумя способами: во-первых, удостоверением нового завещания; во-вторых, подачей нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия, заявления об отмене завещания.
Такое заявление делается в форме распоряжения о его отмене. При этом распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания. В случае недействительности последующего распоряжения будет действовать прежнее распоряжение. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Статья 1131. Недействительность завещания

1. Действующее законодательство о наследовании не содержит даже примерного перечня оснований, но которым завещание может быть признано недействительным. Поскольку завещание является односторонней сделкой, к нему применяются правила о недействительности сделок, предусмотренные в главе 9 Гражданского кодекса РФ. Завещания, которые могут быть признаны судом недействительными (оспоримые завещания), регулируются ст.ст. 175, 176, 177, 178, 179 ГК. Отдельные виды завещаний рассматриваются в качестве абсолютно недействительных (ничтожных) сделок, для которых признания судом в качестве таковых не требуется, достаточно становления самого факта их совершения. Примерами таких сделок являются завещания, составленные с нарушением формы, совершенные недееспособными, и др.
2. Под лицами, чьи права или законные интересы нарушаются завещанием, понимаются другие наследники по закону или по завещанию, отказополучатели, исполнители, а также их законные представители. В соответствии со ст. 4 ГПК РСФСР иск о недействительности завещания может быть предъявлен прокурором.
Недействительным может быть как завещание в целом, так и в части. В частности, недействительными могут быть отдельные завещательные распоряжения. Все споры по вопросу действительности завещания в целом или в части рассматриваются в судебном порядке. Только суд имеет право определить соответствие завещания закону и наличие у сторон прав наследования. По искам о признании завещания недействительным мировые соглашения сторон невозможны.
3. Положение п. 3 комментируемой статьи о том, что не могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если доказано, что они никак не влияют на понимание волеизъявления завещателя, очень важно, поскольку до последнего времени судебная практика признавала недействительными даже те завещания, в которых были допущены мелкие нарушения (в основном речь идет о завещаниях, удостоверенных не нотариусами, а другими лицами, например врачами).
4. В судебной практике часто встречаются иски о признании завещания недействительным ввиду того, что наследодатель в момент удостоверения завещания находился в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими. В соответствии со ст. 177 ГК сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Кроме того, сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значения своих действий или руководить ими.
Для установления психического состояния лица, составившего завещание, суд обычно в соответствии со ст. 74 ГПК РСФСР назначает судебно-психиатрическую экспертизу (в случае смерти - посмертная психиатрическая экспертиза). Однако заключение экспертов как один из видов доказательств не имеет для суда заранее установленной силы и оценивается судом на основании всех обстоятельств дела в их совокупности.
5. В соответствии со ст. 178 ГК сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения (например, относительно объекта завещания, личности назначенных наследников и т.д.). существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.
Таким образом, завещание может быть признано недействительным по указанной статье, если выраженная в нем воля наследодателя неправильно сложилась вследствие заблуждения, например, относительно природы завещания как односторонней сделки.
6. Согласно со ст. 179 ГК может быть признано судом недействительным завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия или угрозы.
Совершенное под влиянием обмана завещание будет иметь место тогда, например, когда путем умышленного введения в заблуждение некоего гражданина Б. некто А. добился того, что данный гражданин в своем завещании лишил права наследования всех своих наследников по закону и завещал все свое имущество А. При этом возможны ситуации, когда обманом будет не только умышленное введение в заблуждение, но и сокрытие важной информации (например, сокрытие факта наличия других наследников).
Совершенное под влиянием насилия завещание будет иметь место, например, тогда, когда некто Б. причиняет некоему гражданину С. или его близким физические или душевные страдания с целью принудить его подписать завещание в пользу Б.
Что касается угрозы, то она, в отличие от насилия, является нереализованным в действительности действием и лишь представляет собой психическое воздействие на волю лица посредством заявлений о возможности причинении ему или его близким физического или морального вреда, например, если он не подпишет завещание в пользу некоего "нужного" лица. В судебной практике дела о признании недействительными завещаний по ст.ст. 178, 179 ГК встречаются довольно редко.
В случае признания последующего завещания недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 176-179 ГК, наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Если последующее завещание признается недействительным по иным основаниям, прежнее завещание действует лишь в части, не противоречащей новому завещанию.
Завещание признается недействительным при нарушении правил о форме завещания, а также других положений ГК, влекущих недействительность завещания.

Статья 1132. Толкование завещания

1. Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недостаточно четко и ясно (очевидно, это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые будут составляться без участия нотариуса). В этом случае новый ГК допускает возможность толкования завещания. Под толкованием обычно понимается уяснение действительной воли завещателя. В соответствии с указанной статьей ГК при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами не могут применяться ни расширительное толкование, когда подлинный (см. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. Отв. ред. О.Н.Садиков. М., изд-во "Юринформцентр", 1955, с. 225-226.) смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание уже его словесной формы.
2. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования например грамматического, то есть основанного на использовании грамматических правил).

Статья 1133. Исполнение завещания

1. Под исполнением завещания понимается совершение действий юридического и фактического характера, как прямо предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем, но необходимых для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной в завещании. Исполнение завещания включает в себя принятие мер к охране наследственного имущества, истребование имущества наследодателя от третьих лиц с целью включения в наследственную массу, а также передача наследственного имущества наследникам. Необходимость осуществления действий по управлению наследственным имуществом и обеспечению его сохранности связана с тем, что это имущество с момента открытия наследства и до момента вступления наследников во владение им остается никому не принадлежащим, "лежачим", поскольку права и обязанности предыдущего собственника уже прекратились, а права новых собственников еще не возникли.
Исполнение завещания иногда рассматривают с формальной и материальной стороны. С формальной стороны исполнением признают процессуальные действия нотариуса, выражающиеся в удостоверении завещания, выдаче свидетельства о праве на наследство и т.п., под исполнением в материальном смысле понимается деятельность наследников или специально назначенного наследодателем в завещании лица - исполнителя (душеприказчика) по исполнению содержания завещания.
2. Исполнение завещания, если в самом завещании не предусмотрено иное, осуществляется наследниками. Для исполнения завещания наследодателем может быть назначено конкретное лицо - исполнитель завещания (душеприказчик). Исполнение завещания может быть возложено на специально назначенное лицо в силу различных обстоятельств. К таковым относятся, как правило, желание избежать споров между наследниками, отступлений от воли наследодателя при разделе имущества, наличие в составе наследственного имущества вещей, требующих специальных навыков при обращении с ними, малолетний возраст наследников, их недееспособность, состояние здоровья наследников, которое может затруднить самостоятельное исполнение завещания. Следует отметить, что право на назначение исполнителя завещания не связывается с предоставлением наследодателем обоснования выбора определенного лица для исполнения завещания, а также самой необходимости назначения исполнителя. Согласия наследников на назначения исполнителя завещания и согласования с ними кандидатуры исполнителя не требуется.
Исполнение завещание может быть возложено на исполнителя полностью или в части. В таком случае исполнение той части завещания, которая не поручена исполнителю, осуществляется наследниками.

Статья 1134. Исполнитель завещания

1. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо - гражданин, в том числе и кто-либо из наследников по закону или по завещанию. Учитывая то, что исполнитель завещания наделяется правомочиями по совершению различных юридически значимых действий, можно сделать вывод, что исполнителем завещания должен быть дееспособный субъект.
Статья не предусматривает возможности назначения нескольких исполнителей завещания либо подназначения другого исполнителя на случай, если первоначальный будет освобожден по каким-либо причинам от исполнения завещания либо умрет до момента вступления наследников во владение наследственным имуществом. Вместе с тем такая возможность не должна исключаться. При назначении нескольких исполнителей распределение функций по исполнению может устанавливаться в завещании либо определяться самими исполнителями. При этом следует руководствоваться положениями Кодекса об исполнении обязательства со множественностью лиц (статья 321 ГК).
2. Как и ранее действовавший ГК, новый Кодекс предусматривает необходимость получения согласия лица на назначение исполнителем завещания. Однако по ГК РСФСР согласие требовалось, только если исполнение возлагалось на лицо, не входящее в состав наследников. Сейчас такого ограничения в Гражданском кодексе не содержится. Согласие исполнителя завещания требуется и в том случае, когда он входит в число наследников. Согласие не требуется, если конкретный исполнитель завещателем не назначен и исполнение осуществляется самими наследниками. Возможности их отказа от исполнения завещания, если они принимают наследство, не предусматривается. Вместе с тем наследники после открытия наследства могут заключить соглашение о поручении действий по исполнению завещания одному из них. Это может потребоваться, если, например, по месту открытия наследства и нахождения большей части наследственного имущества проживает только один из наследников.
3. Статья предусматривает возможность выражения согласия исполнителя с помощью как юридических либо фактических действий. Согласие может быть отражено в собственноручной надписи на завещании, в заявлении, приложенном к завещанию, либо в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства (о дне открытия наследства см. комментарий к статье 1114 ГК). Месячный срок на подачу заявления исчисляется по общим правилам об исчислении сроков, установленным главой 11 части первой Кодекса. Таким образом, если ГК РСФСР предусматривал необходимость получения согласия предполагаемого исполнителя на момент составления завещания, то ныне действующий Кодекс допускает последующее одобрение. Оно может выражаться, как уже указывалось, в подаче специального заявления нотариусу либо в фактических действиях, свидетельствующих о наличии такого согласия. Это могут быть действия по охране имущества наследодателя, по возврату этого имущества от других лиц (к примеру, в истребовании имущества у лица, которому оно было передано по договору поручения) и т.д. Эти действия также должны быть совершены в течение месяца после открытия наследства. Следует отметить, что наследодатель не связан согласием исполнителя и при изменении завещания исполнитель может быть заменен другим либо новое завещание может вообще не предусматривать наличие исполнителя. Лицо, не дававшее согласия на назначение его исполнителем в момент составления завещания, имеет право, но не обязано принять на себя эти функции. Данное положение вполне согласуется с положениями статьи 155 ГК об обязанностях по односторонней сделке.
4. Права и обязанности исполнителя завещания тесно связаны с личностью и не переходят к его наследникам, также как не переходят права и обязанности поверенного по договору поручения. Отношения по исполнению завещания часто сопоставляют с отношениями представительства, так как душеприказчик обязывается к выполнению целого ряда юридических актов. При такой трактовке возникает вопрос, кого представляет исполнитель завещания. Поскольку наследодатель к моменту возникновения полномочий исполнителя уже умер, его нельзя считать правоспособным субъектом, а следовательно, я представляемым. Наследники также не могут считаться представляемыми, так как душеприказчик исполняет не их волю, а совершает действия, предписанные наследодателем. Отсюда можно заключить, что душеприказчик - представитель самого наследства. Однако, поскольку последнее не наделяется правами юридической личности и не является субъектом права, отношения по исполнению завещания нельзя признать представительством, тем более что исполнитель действует от собственного имени, а не от имени другого лица (пункт 3 статьи 1135 ГК).
5. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей но просьбе самого исполнителя завещания либо по заявлению наследников. Освобождение возможно при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению лицом обязанностей исполнителя. Данная норма является новой - ранее действовавший ГК РСФСР не предусматривал такой возможности.
Освобождение исполнителя завещания после открытия наследства производится в судебном порядке. Положения об освобождении исключительно в судебном порядке распространяются на исполнителей, выразивших к моменту открытия наследства свое согласие на выполнение функций душеприказчика. Если лицо, назначенное душеприказчиком без его согласия, совершило в течение месяца предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи действия, его после этого можно будет освободить от исполнения своих обязанностей только по решению суда. В Кодексе не определяется порядок подачи и рассмотрения заявления об освобождении исполнителя завещания от осуществления своих обязанностей. Не предусматривается и внесение подобных норм в процессуальное законодательство. Представляется, что необходимость во внесении положений о рассмотрении дел об освобождении душеприказчика от исполнения возложенных на него обязанностей в ГПК существует, следовательно, по умолчанию дело об освобождении душеприказчика от его обязанностей будет рассматриваться в исковом порядке, так как приведенный в статье 245 ГПК перечень дел, в отношении которых применяется особое производство, является исчерпывающим. Представляется, однако, что вопрос об освобождении душеприказчика от исполнения его от обязанностей должен рассматриваться в порядке особого производства, так как суду предстоит решить не спор о праве, а установить наличие фактов, препятствующих душеприказчику продолжать выполнение своих функций. В качестве заинтересованных лиц в судебное заседание следует приглашать наследников, известных к моменту рассмотрения заявления, нотариуса по месту открытия наследства, если заявление подано самим исполнителем. Могут быть приглашены и иные заинтересованные лица (например, лица, имеющие право требовать исполнение завещательного возложения), представители органа опеки и попечительства, если наследником является несовершеннолетний или недееспособный, у которых отсутствуют законные представители либо если интересы законных представителей противоречат интересам несовершеннолетнего или недееспособного. Если заявление подается наследниками (наследником) к участию в деле должны быть привлечены исполнитель, другие наследники, нотариус. Дела об освобождении исполнителя от исполнения завещания должны рассматриваться судом по месту нахождения наследственного имущества или основной его части. Кодекс не относит дела об освобождении исполнителя от своих обязанностей к компетенции мировых судей, следовательно, производство по ним должно согласно статье 114 ГПК осуществляться районными судами.
6. Необходимой предпосылкой освобождения исполнителя завещания от его обязанностей служит наличие уважительных причин. Их перечень в комментируемой статье отсутствует. Указывается лишь, что эти причины должны быть препятствующими дальнейшему исполнению обязанностей душеприказчика. Таким образом, суд в каждом конкретном случае должен определить препятствуют ли те или иные причины дальнейшему исполнению завещания. На практике к таким причинам можно будет отнести переезд исполнителя в другую местность, состояние здоровья, недееспособность и т.п. Кодексом не определяется, когда должны возникнуть названные причины и следует ли удовлетворять просьбу самого исполнителя, если причины, препятствующие исполнению завещания, уже существовали, и исполнитель знал об их наличии в момент, когда выразил согласие на исполнение соответствующих обязанностей. Представляется, что знание исполнителя о наличии препятствий в момент выражения согласия не может являться безусловным основанием для отказа в удовлетворении его заявления, так как в данном случае следует прежде всего исходить из реальной возможности выполнения душеприказчиком своих функций, а также интересов наследников и иных выгодоприобретателей. Необходимо учитывать, что, давая согласие на назначение в качестве исполнителя при наличии препятствующих обстоятельств, лицо могло надеяться на их скорое прекращение. Освобождение исполнителя допускается, если какие-либо причины препятствуют, а не просто затрудняют исполнение завещания.
Комментируемая норма не содержит положений об освобождении исполнителя до открытия наследства, поскольку вопрос о замене исполнителя в данном случае может быть решен наследодателем.

Статья 1135. Полномочия исполнителя завещания

1. Завещатель может при составлении завещания и назначении исполнителя определить круг его полномочий. В таком случае исполнитель имеет право совершать только те действия, которые возложены на него наследодателем. Если завещатель не оговорил круг полномочий душеприказчика, последний вправе осуществлять все необходимые для исполнения завещания меры. приблизительный перечень этих мер дан в пункте 2 настоящей статьи.
Новеллой по сравнению с ранее действовавшим законодательством является введение правила об удостоверении полномочий душеприказчика свидетельством, выдаваемым нотариусом. В статье не устанавливается, что должно содержаться в таком свидетельстве. Представляется, что в свидетельстве следует указать сведения об исполнителе, основаниях возникновения его полномочий, т.е. ссылка на завещательное распоряжение и дату открытия наследства. Если полномочия исполнителя, содержащиеся в завещании, ограничены и не совпадают с предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи, следует перечислить их в свидетельстве. Когда круг полномочий в завещании не определен либо определен аналогично с пунктом 2 настоящей статьи, в свидетельстве вместо перечня полномочий может быть сделана ссылка на данную статью. Целью выдачи свидетельства является легитимация полномочий исполнителя перед третьими лицами. Свидетельство должно выдаваться нотариусом, ведущим наследственное дело.
2. Норма, установленная пунктом 2 рассматриваемой статьи, является диспозитивной и применяется, если завещанием не предусмотрено иное. Пункт 2 предусматривает четыре группы мер, которые может предпринять исполнитель завещания. Первые три группы осуществляются в интересах наследников, последняя направлена на выполнение воли наследодателя в отношении завещательных отказов и возложений. Установленный перечень не является исчерпывающим, так как в пункте 2 указывается, что эти меры входят в число мер по исполнению завещания. Следовательно, душеприказчик вправе принимать, если в завещании не установлено иное, и другие меры, если они необходимы для исполнения завещания.
Настоящая статья не указывает на конкретные действия, которые может совершать исполнитель завещания, так как нельзя предусмотреть все возможные варианты завещательных распоряжений, виды применяемых мер, особенности имущества. Действия по исполнению завещания могут носить юридический и фактический характер. К примеру, в целях обеспечения перехода к наследникам причитающегося им имущества исполнитель может предъявлять требования о возврате этого имущества от третьих лиц (в том числе от наследников, к которым данное имущество не переходит), извещать контрагентов по договорам с наследодателем, не подлежащим прекращению (к примеру, по договорам аренды), о переходе прав по ним к наследникам. Меры по охране наследственного имущества и управлению им могут приниматься как самостоятельно, так и через нотариуса. Обращение к нотариусу может потребоваться, если какое-либо имущество, входящее в состав наследства, находится в другом населенном пункте. Представляется, что обращение к нотариусу допустимо и в тех случаях, когда у исполнителя имеются основания полагать, что наследники будут препятствовать ему в принятии, мер по охране имущества или попытаются совершить без согласия исполнителя какие-либо сделки по отчуждению наследственного имущества вопреки интересам других наследников или иных заинтересованных лиц (отказополучателей, кредиторов наследодателя). Деятельность по обеспечению сохранности наследственного имущества включает в себя составление описи этого имущества, ограничения к нему доступа наследников и третьих лиц, если это требуется для исполнения завещания, передаче всего или части имущества на хранение наследникам либо иным лицам (например, помещение автомобиля наследодателя, хранившегося на открытом воздухе на охраняемую крытую стоянку). Полномочия исполнителя по обеспечению сохранности наследственного имущества определяются статьей 1172 ГК. Меры по обеспечению сохранности могут включать в себя и действия иного рода (например, установление дополнительных замков, сигнализации). Если в составе наследства имеется имущество, нуждающееся в управлении, исполнитель завещания согласно статье 1173 ГК может заключить договор доверительного управления. В таком случае он будет рассматриваться как учредитель доверительного управления. Исполнитель вправе осуществлять сам управление наследственным имуществом, в том числе предприятием наследодателя, долями в уставном (складочном) капитале общества или товарищества.
3. Исполнитель вправе получать причитающиеся наследодателю суммы и иное имущество для передачи их наследникам, если только эти суммы или имущество не подлежат передаче другим лицам. Так, согласно пункту 1 статьи 1183 ГК право на получение подлежавших выплате наследодателю в качестве средств к существованию, но не полученных им при жизни по какой-либо причине принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
Исполнитель завещания не наделен правом производить расчеты с кредиторами. Согласно пункту 1 статьи 1175 ГК удовлетворение требований кредиторов возлагается на наследников, принявших наследство. Однако кредиторы вправе заявить свои требования исполнителю завещания.
Последняя группа правомочий связана с исполнением возложения и завещательного отказа. Под возложением согласно статье 1139 ГК понимается обязанность самого исполнителя завещания или наследников совершить определенное действие имущественного либо неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Таким образом, при возложении возможны две ситуации:
1. при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения возложения и наличии указания на обязанность душеприказчика лично исполнить возложение исполнитель должен сам совершить соответствующее действие;
2. при отсутствии заранее выделенного для исполнения возложения имущества либо указания в завещании на обязанность душеприказчика исполнить возложение исполнитель завещания имеет право требовать от наследников совершения действий, предусмотренных в завещательном возложении.
Соответственно непосредственно действия по исполнению совершают в данном случае наследники. Если наследники добровольно откажутся исполнять возложение душеприказчик может предъявить к ним требования в судебном порядке.
В отличие от возложения, завещательный отказ может быть исполнен только наследниками. Поэтому полномочия душеприказчика в данном случае ограничиваются обязанностью проконтролировать надлежащее исполнение наследниками действий, предусмотренных в отказе, и правом требовать исполнения отказа, в том числе и обращаться в суд с требованием о понуждении к исполнению. Установление в качестве общего правила исполнения возложения и завещательного отказа самими наследниками обусловлено тем, что именно они становятся собственниками наследственного имущества, причем с момента открытия наследства, и как собственники они владеют этим имуществом.
4. ГК не содержит положений об ответственности душеприказчика за ненадлежащее исполнение либо неисполнение завещания. Представляется, что такая ответственность может применяться по требованию заинтересованных лиц, в частности наследников. Ответственность исполнителя завещания определяется нормами главы 25 ГК об ответственности за нарушение обязательств.
5. Исполнитель завещания наделен правом от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и учреждениях. Хотя данное положение закреплено как право исполнителя, других вариантов выступления перед третьими лицами закон не предусматривает. Действовать от имени наследодателя исполнитель не может, так как его уже нет в живых. Также исполнитель не может действовать и от имени наследников либо третьих лиц, в интересах которых он предпринимает те или иные меры, так как не является их представителем. Право же действовать от имени имущества, наследственной массы, не предусматривается, так как ему не предается статус юридической личности. Полномочия исполнителя подтверждаются выдаваемым нотариусом свидетельством.

Статья 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания

1. Исполнение завещания требует от душеприказчика определенных затрат. Эти затраты могут быть связаны с хранением имущества, поддержанием его состояния, уплатой различных платежей (например, оплата квартирной платы и коммунальных услуг, пошлины при предъявлении исковых требований о возврате имущества и др.). Эти затраты подлежат возмещению за счет наследственного имущества. Исходя из смысла настоящей статьи, возмещение расходов производится за счет наследственного имущества после принятия наследства наследниками, то есть в период исполнения своих обязанностей душеприказчик тратит собственные средства. Для получения от наследников возмещения понесенных в связи с исполнением завещания расходов душеприказчик обязан, во-первых, документально подтвердить произведенные расходы (представить платежные квитанции, чеки и др.), во-вторых, доказать, что расходы были произведены во исполнение завещания, в-третьих, обосновать необходимость этих расходов. К необходимым следует относить не только расходы, которых нельзя было избежать, но и те расходы, которые производятся в интересах наследников с целью предотвратить более значительные затраты в будущем (например, осуществление ремонта протекающей крыши дома во избежание его разрушения и порчи находящегося в нем имущества). Подтверждение необходимости расходов возлагается на душеприказчика. В отличие от ранее действовавшего ГК РСФСР, предусматривавшего предоставление исполнителем по требованию наследников отчета о своей деятельности и произведенных расходах, настоящая статья такой обязанности не устанавливает. Поэтому отсутствие отчета или отказ от его составления нельзя рассматривать как нарушение душеприказчиком своих обязательств и основание для отказа в возмещении произведенных расходов. Возмещение расходов производится за счет наследственного имущества. Следовательно, если расходы превысят стоимость этого имущества, исполнитель не вправе требовать от наследников или иных лиц их возмещения.
Возмещение необходимых расходов производится за счет наследственного имущества независимо от того, было ли это оговорено в завещании.
Кодексом не предусматривается возможность начисления процентов на денежные средства, затраченные исполнителем завещания, хотя исполнитель фактически кредитует наследников, производя исполнение за свой счет, и предоставляемая впоследствии компенсация может не покрыть убытков, понесенных исполнителем в связи с инфляцией, невозможностью пользования в течение определенного времени денежными средствами, затраченными на исполнение.
2. Ранее, в силу императивной нормы ст. 445 ГК РСФСР обязанности исполнителя осуществлялись безвозмездно. Настоящая статья исходит из презумпции безвозмездности деятельности душеприказчика, однако допускает установление иного в завещании. Выплата вознаграждения также производится за счет наследственного имущества.
Ограничение источника возмещения расходов и выплаты вознаграждения наследственным имуществом основывается на том, что исполнитель назначается на основании односторонней сделки - составления завещания, следовательно, на наследников нельзя возложить обязанность за свой счет оплачивать его деятельность. Кроме того, такое ограничение стимулирует исполнителя к разумной оценке необходимости и целесообразности расходов.

Статья 1137. Завещательный отказ

1. Завещательный отказ (легат) является исключением из общего правила о недопущении установления обязанности для третьих лиц в результате совершения односторонней сделки. Наследник, на которого возлагается исполнение завещательного отказа, может принять наследство только с этим обременением. Исполнение отказа может быть поручено одновременно нескольким наследникам. Новеллой является возможность возложения исполнения завещательного отказа не только на наследников по завещанию, но и на наследников по закону. В качестве отказополучателя может выступать любое лицо, в том числе и входящее в состав наследников (к примеру, если по завещанию жилой дом переходит только одному из наследников, на него может быть возложена обязанность предоставить другим наследникам возможность постоянного либо временного проживания в этом доме). Для отказополучателя принятие отказа является правом, а не обязанностью. Он может отказаться от принятия исполнения. Причем, если отказополучатель относится к числу наследников, он вправе отказаться от принятия завещательного отказа независимо от принятия наследства (пункт 2 статьи 1160 ГК). Так как обязанность устанавливается в завещании в отношении конкретного лица, связана с его личностью, отказополучатель не может передать свои права по завещательному отказу в пользу другого наследника.
Можно отметить следующие законодательные требования к завещательному отказу:
1) В порядке завещательного отказа допускается возложение только обязанности имущественного характера;
2) В завещании должно быть указано конкретное лицо (лица), в пользу которых должна исполняться обязанность;
3) Завещательный отказ обременяет имущество и в случае его перехода к новому собственнику не теряет силы;
4) Право отказополучателя тесно связано с его личностью и не может быть передано другому лицу.
Срок действия завещательного отказа может быть неограниченным, и в таком случае завещательный отказ будет действовать в течение жизни гражданина или периода существования юридического лица-отказополучателя либо же ограничиваться сроком, указанным в завещании. Срок может быть определен указанием на какое-либо событие (например, сохранение права на проживание в доме до окончания обучения в институте).
Завещательный отказ может устанавливаться только в завещании. Причем допускается составление завещаний, содержание которых исчерпывается завещательным отказом. В таком случае обязанность по исполнению отказа ложится на наследников по закону.
2. В пункте 2 настоящей статьи определяется примерный перечень действий, которые могут быть предметом завещательного отказа. К предмету завещательного отказа относится совершение действий по передаче отказополучателю определенной вещи или имущественного права, входящего в состав наследственного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей. Предусматривается возможность передачи определенной вещи в пользование отказополучателя, а также в собственность либо на основании иного вещного права. Причем наследодатель может не только возложить на наследника обязанность по передаче имущества, существующего в момент открытия наследства, но и обязать наследника приобрести за счет наследства имущество специально для передачи отказополучателю.
В рассматриваемой статье содержится отдельное положение о завещательном отказе, возлагаемом на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение. Завещатель может возложить на него обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его пределенной частью.
Как уже указывалось, завещательный отказ обременяет конкретного наследника постольку, поскольку к нему переходит имущество, необходимое для выполнения предусмотренных отказом обязательств, то есть обременение ложится прежде всего на имущество. Поэтому завещательный отказ продолжает обременять имущество и при смене его собственника.
3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК об обязательствах, поскольку из правил раздела V и существа завещательного отказа не следует иное. В частности, к завещательному отказу применимы нормы о порядке и условиях надлежащего исполнения обязательств, ответственности наследника за неисполнение обязательств, прекращении обязательств.
4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Данный срок соотносится с установленным в статье 196 ГК сроком исковой давности, однако его нельзя отнести к числу таковых. Этот срок является пресекательным и влечет за собой утрату выгодоприобретателем права требовать исполнения отказа.
5. Наследодатель наделен правом подназначения другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, откажется от принятия завещательного отказа, не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа либо лишится права на получение завещательного отказа в силу признания его недостойным наследником.

Статья 1138. Исполнение завещательного отказа

1. Пункт 1 настоящей статьи ограничивает обязанность наследника исполнить отказ стоимостью перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю, а также порядок ее определения установлены пунктом 1 статьи 1149 ГК.
Следует отметить, что если в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением отказа по вине наследника, к нему отказополучателем предъявляется требование о возмещении убытков в соответствии с положениями главы 25 ГК об ответственности за нарушение обязательств, размер этой ответственности не может ставиться в зависимость от стоимости наследства. причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением отказа убытки должны возмещаться из всего имущества наследника.
2. Пунктом 2 установлен порядок исполнения завещательного отказа при возложении его на нескольких наследников. Обязательство по исполнению завещательного отказа, в котором участвуют несколько наследников, считается долевым и подлежит исполнению по правилам, предусмотренным для исполнения долевых обязательств, предусмотренных статьей 321 ГК. То есть исполнение возлагается на каждого наследника соразмерно его доле в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное. Таким образом, допускается отступление в завещании от принципа пропорциональности обязанности по исполнению отказа доле в наследстве. Обязательство наследников по исполнению отказа предполагается долевым, однако при неделимости его предмета оно, вероятно, может рассматриваться как солидарное (статья 322 ГК).
3. Пункт 3 настоящей статьи устанавливает основания освобождения наследников от исполнения завещательного отказа. Освобождение от исполнения охватывает как те случаи, когда обязательство вообще не возникает, так и те, когда оно по каким-либо причинам прекращается. Возникновение обязанности исполнить отказ не может возникнуть ранее смерти наследодателя и открытия наследства, следовательно, если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, обязательство не возникает.
Не может возникнуть обязанность по исполнению отказа, если отсутствует наследственное имущество, из которого либо за счет которого должно производиться исполнение.
Прекращение обязательства наследников, вытекающего из завещательного отказа, как и прекращение любого другого обязательства обычно связывается с его надлежащим исполнением. Кроме того, основаниями прекращения обязательства по исполнению завещательного отказа являются отказ управомоченного лица от получения исполнения (статья 1160 ГК), который можно рассматривать как частный случай прощения долга (статья 415 ГК), истечение установленного трехлетнего срока для заявления требовании об исполнении отказа, лишение права на получение завещательного отказа в связи с признанием лица недостойным наследником. Если наследственное имущество, необходимое для исполнения отказа, существует к моменту открытия наследства, однако его не остается после расчетов с кредиторами и определения обязательной доли, обязательство должно прекращаться в связи с невозможностью исполнения. Кроме того, прекращение обязанности по исполнению завещательного отказа может иметь место в иных случаях прекращения обязательств, предусмотренных главой 26 ГК (например, предоставлением отступного).

Статья 1139. Завещательное возложение

1. Одной из разновидностей завещательных распоряжений является завещательное возложение. Понятие возложения существовало и в ранее действовавшем законодательстве, однако настоящий Кодекс несколько расширил возможности использования данного института. Обязанность по исполнению возложения может устанавливаться в отношении наследников по закону и по завещанию. Кроме того, такая обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Возложение в отличие от завещательного отказа может выражаться в совершении действий имущественного либо неимущественного характера. обязательным атрибутом завещательного возложения является его целевая направленность. Обязанность в данном случае возлагается не в интересах конкретного управомоченного лица, а для осуществления общеполезной цели. В качестве разновидности возложения рассматривается обязанность наследников содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. С точки зрения гражданского законодательства животные являются разновидностью вещей (статья 137 ГК), особенности правового положения которых определяются тем, что это вещи воодушевленные. Поскольку законодательство не предусматривает возможность признания вещи выгодоприобретателем или признать за ней определенные права, осуществление обязанности по содержанию домашних животных следует рассматривать как совершение действий в интересах общества. приведенная норма является новой для российского законодательства.
2. Как и в ранее действовавшем законодательстве к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, применяются правила о завещательном отказе (статья 1138 ГК).
3. Если иное не предусмотрено в завещании, обязанность по исполнению возложения обеспечивается правом заинтересованных лиц, а также исполнителя завещания и наследников требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке. Заинтересованными могут быть признаны любые лица, имеющие как имущественный, так и неимущественный интерес, либо действующие в соответствии с имеющимися у них полномочиями в защиту общественных интересов. Круг заинтересованных лиц должен определяться в зависимости от характера возлагаемой обязанности и ее общественно полезной цели. К примеру, если на наследника была возложена обязанность следить за породистой собакой, требовать исполнения этой обязанности может клуб или иная, организация, следящая за условиями существования представителей данной породы, организации по защите животных. Если завещательное возложение заключается в опубликовании после смерти писателя сборника его произведений, требовать такого опубликования могут Союз писателей, Министерство культуры, организации по защите авторских прав.

Статья 1140. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение

1. Доля наследника, который должен был в силу завещания исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, может перейти к другим лицам по различным основаниям, которые могут возникнуть по воле наследника, а также независимо от его желания. В частности, доля наследника может перейти к другим лицам в случае смерти наследника до момента открытия наследства или одновременно с наследодателем. В таком случае право получения его доли переходит к наследнику (наследникам) по праву представления (статья 1146 ГК). Доля наследника может перейти к другим лицам при наследственной трансмиссии, то есть в случае, когда наследник умер, не успев принять наследство (статья 1156 ГК).
Доля наследника может быть распределена между другими наследниками, если он будет признан недостойным (статья 1117 ГК) либо откажется от принятия наследства (статья 1157 ГК).
Во всех вышеуказанных случаях обязанность по исполнению отказа либо возложения перейдет на лицо (лиц), которым перешла доля наследника.
2. Освобождение от обязанности исполнить завещательное возложение либо завещательный отказ возможно в силу прямого указания закона либо завещания. В случае установления имущественной обязанности она по общему правилу переходит к другим наследникам, поскольку обременяет конкретное лицо лишь в силу того, что к нему переходило соответствующее имущество. Обязанности неимущественного характера, установление которых допускается при завещательном возложении, также обычно связаны с определенным имуществом наследодателя и поэтому могут следовать за имуществом. К примеру, на наследника, к которому переходит коллекция редких вещей или вещей, представляющих художественную ценность, может быть возложена обязанность обеспечить возможность другим лицам знакомиться с данной коллекцией. Указанная обязанность перейдет к другим наследникам, если первоначальный наследник по каким-либо основаниям не примет наследство.
Обременения имущества завещательным возложением и завещательным отказом переходят к новым собственникам, приобретшим имущество по гражданско-правовым сделкам, независимо от того, передавалось имущество безвозмездно или за плату. Если наследник при отчуждении имущества не предупредит о наличии обременении, приобретатель в соответствии со статьей 460 ГК имеет право потребовать от продавца уменьшения покупной цены либо расторжения договора и возмещения убытков.

Оглавление

* ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*

тел. (495) 728 - 3241; info@troek.net

 

ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ

ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ

ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ

Новости образования

Все о ЕГЭ

Учебная литература on-line

Статьи о рефератах

Образовательный софт


   E-mail:info@troek.net

Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет
 Тел: (495) 728- 32-41

| Главная | Рефераты на заказ | Типы работ | Предметы и темы | Гарантии | Цены | Заказ и оплата | В помощь студенту |
| Партнерство и рекламма | Вузы Москвы | Вакансии | Разное |

Copyright © 2002 " ТРОЕК НЕТ". All rights reserved.
Web - master: